Лекции по интеллектуальному праву

Гражданское право 3 часть

Матвеев Антон Геннадьевич

. собственности и авторском праве

Понятие интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность (ИС) не имеет права к юр. категории собственности. Определение интеллектуальная – в широком смысле, это не обязательно связано с творчеством, это и средства индивидуализации. Есть 2 легальных определения ИС.

. Перечень объектов ИС является не закрытым.

индивидуализации.

ИС в РФ – это объекты, а в мировом понимании – это права.

ст. 1226 ГК РФ на ИС признаются Интеллектуальные Права (ИП).

ИС делят на группы:

результаты ИД

средства индивидуализации (товарный знак и т.п.)

ов, которые не попадают в какую-либо группу. Этими объектами являются фонограммы и передачи вещания.

:

Во Франции:

литератур и худ. собственность

промышленная (изобретения)

коммерческая собственность.

В России: (Сергеев):

авторское право и смежные права

право

право средств индивидуализации участников делового оборота

, селекционные достижения).

В РФ не признаны защита конкуренции и открытия, но они признаны в мире (см. конвенцию).

История кодификации права ИС (ПИС)

18 дек. 2006 г. принят ФЗ ч.4 ГК РФ – он целиком кодифицировал право ИС в РФ, ранее было около 10 законов отдельных.

2001 г. Разработка идей

основные понятия и принципы в ГК ИС, с сохранением некоторых законов. (Сергеев)

2.в. Рассредоточить по всему ГК все вопросы о ИС (в ч. 1 и ч.2).

отношений он делает ссылку (прим. регистрация недвижимости), почти то же самое с ИС, но ее регистрацию решили расписать в ГК – странно. Нигде в мире ПИС не кодифицировано, как у нас. Хотя где-то есть отдельные кодексы (Франция, Португалия, Бразилия).

 

Авторское право

Особенности АП:

Это самый первый институт в сфере ИС;

Нигде как в АП было множество теорий о правовой природе этого института и ИС в целом;

Он самый частный, самый цивильный институт, в нем минимум административного права;

Оборот АП носит наибольшую долю ВВП среди всех других прав ИС.

Понятие АП — это правовой институт, который регулирует отношения связанные созданием литературы и искусства.

в, что приносит доход автору или правообладателем и стимулирует творчество.

это продукты нового времени, институты эпохи модерн.

Этапы развития:

книги переписывались только с именем автора, книги нельзя было без разрешения печатать (в связи с ересью).

). Возникает массовое книгопечатание и феномен – тот типографщик, который первый печатает книгу несет больше расходов. И типографщики просят привилегии:

предоставлено право на книгу, и ему выдали привилегию и он стал монопольно печатать свою книгу.

и германо-романской. Англо-американский появляется раньше 1710 г. статут королевы Анны.

появляется позже, в период революции 1791-1973 г. – 2 декрета об авторском праве. в Германии 1870 появляются акты об АП в Германии.

даруется законодателем, в РГП – АП естественное право., неотчуждаемое.

свободным для всех). В РГП срок АП — связывался с жизнью автора и 5 лет после смерти.

В ААП – АП – это право имущественное. В РГП в состав авторских прав входят и личные не имущественные права.

. В РГП АП возникало и без регистрации.

 

Теории авторского права

Существует три группы теорий в АП, каждая группа теорий разъясняет разные вопросы.

1 гр. Теории обоснования АП – уровень метафизики права. Они отвечают на вопрос, для чего нужно авторское право.

: АП – это естественное право, которое подтверждается законодателем. АП способ присвоения уникального права, уникальной личности. И АП является неотчуждаемым.

Трудовая теория собственности (Локк). Все вещи в природе – ничьи. Кто потрудился, переработал предметы, присваивает ее себе. Об АП ничего не говорил. Франция.

Персональная теория АП (Кант). Германия. Произведение – это речь автора публике, перепечатывая произведение мы умаляем достоинство автора. АП личностное право.

Изначально прав автора нет, они появляются для развития науки и искусства. Право появляется для того, чтобы в обществе было образование, развитие.

).

Книгопечатание не является главное и основной причиной книгопечатания. Китай тому подтверждение.

2 гр. Теории юридической природы авторского права. А к какому виду прав в относятся АП – главный вопрос этих теорий.

.

, Кант.

Право возникает тогда, когда оно нарушатся, оно начинается там, где деликт.

– предложил понятие АП, как право исключительное. АП – это особый вид абсолютных прав.

3 гр. Теория отвечающие на вопрос о структуре и составе АП.

АП – это только права имущественные.

АП, как право исключительное включает в себя два вида полномочий: имущественные и не имущественные права. (неимущественные – моральные права). Имущественные отчуждаются, а не имущественные – нет.

полномочие.

В России личные неимущественные права выведены из категории ИП.

 

: Зернин Николай Васильевич

Литература:

МГА 2010. ГП 3 ч.

Монография Моргунова Е.А. Авторское право учебное пособие 2009 г.

Комментарии разработчиков 4 части. проф. Маковского. М: 2008 г.

Комментарий Гаврилова Э.П. и других. Постатейный комментарий — 2007 г.

Постатейный комментарий под редакцией Крашенинникова, 2011 г.

Комментарий в схемах Беляевой.

Монография Матвеев А.Г. г. Пермь. 2010 г. (читать обязательно, о теориях)

«Право ИС и …»

Право на результаты ИД и средства индивидуализации ()интеллектуальные права

совокупность определенных норм регулирующих создание, регулирование и защиту объектов ИС.

воотношений.

 

Нормы, регулирующие отношения со столь специфическим нематериальными объектами являются составной частью ГП, являются значительно частью.

ГП.

, есть своя специфика регулирования предмета.

Интеллектуальные права являются разновидностью субъективных прав, они включают в себя три вида прав: исключительные права – имущественный характер, личные не имущественные права и иные права. ИП, как СП (субъективное право) имеют свои объекты, субъекты и содержание, и каждое из этих составляющих может быть расчленено право на собственные действия, право требования от других определенных действий и право защиты.

Источники правового регулирования этого массива отношений:

К РФ ст. 44 принцип свободы творчества, право охраны ИС.

Регулирование отношений, связанных с ИС, относиться к федеративного введению.

не просто. Была борьба между противниками и сторонниками введения и принятия части 4.

Смотри акты, которые утратили силу!!! Обязательно.

ИП и ИС. ИС – это больше как миф, как счастье, все про нее говорят, но никто ее не видел, это аморфное понятие, как и частная собственность. Мир идет по использованию уже других правовых категорий (авторское право, патентное право и др.) нежели ИС.

Дозорцев, разработал концепцию. Ее суть:

Есть ИП, их три вида исключит. права, личные не имущественные и иные права. В ст. 1225 ГК под ИС понимаются сами результаты ИД и приравненные к ним средства индивидуализации. ИС – это объекты, а на них возникают ИП. Эти права являются самостоятельными. ИС в обороте не участвуют ( их нельзя продать). А в обороте участвуют исключительные права – это право использование объектов ИС и им можно распоряжаться.

Термином ИП мы убиваем 2х зайцев,

1. не отождествляем с правом ИС,

2. отходим от двойного понимания исключительного права.

Изучи концепцию изменения ч. 4 ГК РФ.

к ним средства индивидуализации.

относит:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных (это объекты смежных прав. Есть две разновидности баз данных);

4) исполнения;

5) фонограммы (обладатели не всегда авторы);смежные права

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

 

произведения.

и с введением ч. 4 ГК РФ».

 

Лекцию от 20.01.2010 взять начало у Тани

 

.

Венская конвенция и женевская конвенция. мы участники двухсторонних и многосторонних договоров.

Источники правовые позиции, которые формирует КС РФ. Определение 10.09.2011 №1354-о-о.

Сфера действия ИП

 

Этот вопрос решается в зависимости от того, идет речь об и.исключительных или

– общие подходы сформулированы. Имеет значение территориальное положение, гражданство лица.

 

Соотношение ИП и прав собственности

Если ты продал права, это не значит, что продал вещь.

 

Исключительное право

ИП – это единое право. ст. 1233 ГК.

1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

).

4. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.

5. В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Должно быть согласие на использование исключительного права, если запрета нет, это не значит наличие возможности

 

Особенности исключительного права:

исключительное право – это единое право;

исключительное право – это имущественное право; (Постановление Пленума ВС: право на вознаграждение входить в исключительно е право, оно преимущественно не самостоятельное, но есть и исключения).

только определенные субъекты.

 

Признаки исключительного права:

Исключительное право является абсолютным правом, т.к. все другие лица обязаны соблюдать это право.

(ст. 1233 ГКК РФ: Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу).

, всемирной известности). исключительные права могут возникать и как производные, наиболее распространенный договорной способ, на основании специфических договоров (договоры об отчуждении исключительного права и лицензионный договор).

. случаев, предусмотренных кодексом (ст. 1230 ГК). Все сроки их течение определяются ГК РФ. Сроки отдельных прав записаны отдельно.

территориальный характер исключительных прав. Они охраняются на определенной территории.

Исключительные права отличаются специфическими способами защиты, которыми не обладают иные права: компенсация за нарушение смежных прав (без доказывания убытков, в твердой денежной сумме).

 

до сих пор имеют юридическую силу, но нужно ими пользоваться аккуратно.

 

Использовать, но аккуратно, сравнив прошлое и новое законодательство:

. письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122.

Постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2007 г. № 14

. письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 № 47

. письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №12

Право на фирменное именование исключено из гражданского оборота.

 

Субъекты исключительных прав

 

. права на результаты ид принадлежат автору, в дальнейшем переходить эти права могут. Есть первоначальные и производные исключительные права.

Доходы от совместного использования исключительных прав распределяются поровну.

Распоряжение исключительным правом осуществляется правообладателями совместно, если кодексом не предусмотрено иное.

.

Абсолютной исключительности быть не может исключительные права подвержены ограничением. Они предусмотрены кодексом.

п. 5 ст. 1229 ГК действует в новой редакции.

 

Лекция от 24.01.2012

. служба по интеллектуальной собственности – Роспатент.

РФ.

ОГРАНИСЧЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

, литературы или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения необоснованным образом не противоречат обычному использованию изобретений или промышленных образцов и с учетом законных интересов третьих лиц не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИП

Наиболее распространенный способ – в рамках договоров.

РЕГИСТРАЗИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИД И СРЕДСТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Возникновение исключительных прав на результаты ИД и средства индивидуализации. Эта система построена на 2х принципах, когда для возникновения ИП нужна регистрация и когда они возникают не зависимо от нее.

. Коммерческие обозначения специально не регистрируются.

. В случае если они подлежат регистрации, или инициативно регистрируется, то отчуждение на такой результат или такое средство отчуждение права, залог, переход по договору, без договора исключительного права подлежат регистрации.

. регистрация отчуждения по договору, залога, предоставление права использования по договору осуществляется по средству регистрации самого договора.

– исключение – деление наследственной массы, основанием будет соглашение между наследниками.

).

ПЕРЕХОД ИП

. предусмотрены специальными законами.

постановление пленума – договоры подлежат регистрации.

есть еще по залогу. Имущественные и иные права не могут быть предметами залога.

Объект залог – ИП, а предмет – конкретный результат ИД. Имеет значение заложено в полном объеме ИП или частично (право использование заложенного результата и средств в определенных, предусмотренных договором пределах).

 

Договор об отчуждении ИП и лицензионный договор

 

. регистрацию см. в ГК РФ.

Права отчуждаются.

Договор имеет название лицензионным – т.к. правообладатель выдал разрешение на использование того или иного объекта.

(А в Германии передается само произведение, изобретение. Реализована концепция, отличающееся от нашей).

 

 

Лекция от 26.01.2012

 

договора, способы использования, цена.

в предусмотренных договором пределах.

Нельзя запретить гражданину создавать произведения литературы и т.д.

).

Существует пересечение договора дарения и безвозмездного договора лицензионным договором.

Статья 1235 ГК РФ:

лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор также прекращается.

письменная форма, если кодексом не предусмотрено иное.

, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Виды лицензионных договоров:

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам).

для лицензионных договоров разных видов.

простой (неисключительной).

я лицензия).

Статья 1238 ГК РФ:

договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

.

Кодекса.

В чем отличие обязательной от принудительной? Разберись!

1291-1295 ГК РФ:

 

Особенности использования результатов ИД входящих в состав сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ)

 

заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.

2. Условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны.

3. При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта за автором такого результата сохраняются право авторства и другие личные неимущественные права на такой результат.

4. При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта лицо, организовавшее создание этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.

настоящего Кодекса.

«Реальные пацаны» — песня).

ст. 1228 ГК РФ:

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

настоящего Кодекса.

Преподаватель, считает что они могут переходить по наследству.

 

Лекция от 21.02.2012

1 вопрос: понятие и принципы патентного права (ПП)

 

ПП рассматривается в объективном и субъективном смысле.

 

ПП в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, складывающиеся по поводу объектов патентного права.

 

ПП в субъективном смысле – имущественные и личные неимущественные права конкретного субъекта, которые складываются по поводу объектов ПП.

 

Объекты ПП (по ГК РФ):

— изобретения

— полезные модели

— промышленные образцы

 

. Указанная точка зрения основана на том, что правовое регулирование селекционных достижений сходно с правовым регулированием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, однако ГК РФ напрямую не относит к объектам ПП селекционные достижения.

 

(т.к. это технические решения). Поэтому нормы авторского права невозможно применить при правовом регулировании объектов ПП. В патентном праве действует регистрационный принцип – интеллектуальные права возникают с момента государственной регистрации объекта ПП. Понятие приоритета – кто первый обратиться с заявлением о регистрации объекта, тот получит все права на этот объект.

 

Дискуссия о месте патентного права в системе права:

. Считалось, что у изобретательского права должен быть свой кодекс и свои специальные принципы.

, в которую входит патентное (изобретательское) право.

(точка зрения проф. Сергеева). С точки зрения современного ГК РФ так и есть.

 

Принципы ПП:

.

(разные авторы выделяют различные принципы => можно предложить иные принципы и обосновать необходимость их выделения):

— принцип охраны прав авторов (истинных создателей объектов: И, ПМ, ПО).

на определенный объект

— принцип регистрационной охраны ПП

)

и государства (возможность свободного использования объекта; патент выдается на определенный срок, по истечении которого изобретение переходит в общественное достояние).

 

2 вопрос: история ПП

История зарубежного ПП

, т.е. открытый взору публики. В то время патентами называли открытые грамоты (они не были запечатаны, поэтому их можно было свободно развернуть). С помощью таких грамот определенным лицам предоставлялись привилегии: на открытие корпораций, на открытие изобретений (но не только!!!). Предоставление этих привилегий носило факультативный характер: зависело от усмотрения лица, выдающего привилегию.

 

: лицам, создавшим изобретение, выдавался патент (привилегия). Изобретение должно быть новым (не известным ранее), предоставлял исключительное право на патент в течение 10ти лет.

 

, т.е. обязательности выдачи патента.

 

, что дало начало концепции промышленной собственности.

 

История отечественного ПП

. Устанавливался факультативный принцип выдачи привилегии.

 

. устанавливало 2 нововведения:

— для получения привилегии вводилась предварительная проверка изобретения (в современном ГК РФ есть это положение)

использовать произведение (в современном ГК РФ есть это положение)

 

Обязательность выдачи привилегий установлено в Законом от 1870 г.

 

устанавливало критерии изобретений: должны относиться к сфере промышленности и быть новыми. Исключительное право предоставлялось на 15 лет. Разрешалась переуступка привилегии и выдача лицензии. Если в течение 5ти лет изобретение не используется, то привилегия прекращается.

 

устанавливалась 10-летняя охрана фабричных рисунков и моделей. На товаре мог быть проставлен знак обладателя привилегии. При нарушении прав правообладателя правонарушитель обязан был возместить убытки.

 

Советский период: изобретательское право

1 этап:

, в соответствии с которым, все патенты, выданные до революции, отменялись. Советское изобретательное законодательство отошло от системы патента, поскольку патент считался пережитком буржуазных государств. Стали выдаваться авторские свидетельства, которые подтверждали только факт авторства (авторам предоставлялось вознаграждение за использование объекта, но исключительное право на объект принадлежало государству).

 

период нэпа.

: Закон о патентах на изобретения и Закон о промышленных образцах: возвращают патентную систему (выдается патент), возобновляется действие патентов, выданные до революции.

 

30-е гг. до 60 гг.

.

1936 г. – отмена Закона о промышленных образцах. Промышленные образцы не охраняются.

 

Возвращается охрана (чего?: изобретений или промышленных образцов) с помощью авторских свидетельств. Авторам предоставлялась альтернатива: получить либо патент, либо авторское свидетельство (последнее предоставляло дополнительные льготы, при этом государство всегда платило вознаграждение за использование объекта, поэтому многие выбирали именно авторские свидетельства).

 

, в которых были разделы, посвященные правам изобретателей.

 

, что было обусловлено присоединением СССР к Парижской конвенции.

 

1980-е гг. – обсуждается вопрос о необходимости регулирования изобретательского права на уровне законов СССР. В 1991 – принимается 2 закона: Закон об изобретениях в СССР и Закон о промышленных образцах. К моменту распада Советского Союза регулирование изобретательского права осуществлялось только на уровне законов союзного уровня, законов республиканского уровня принято не было. Распад СССР (и отсутствие законов РСФСР, регулирующих изобретательское право) привели к необходимости принятия закона в России. => Принятие в 1992 г. Патентного закона России, который действовал до введения в действие 4ой части ГК РФ.

 

Вопрос 3: источники ПП

 

В ведении Российской Федерации находятся… правовое регулирование интеллектуальной собственности (п. «о» ст. 71 Конституции РФ).

 

Все источники ПП можно разделить на 2 группы:

:

Конституция РФ: ч. 1 ст. 44: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».

будет спрашивать.

:

ГК РФ часть 4 (глава 69, глава 72)

Иные ФЗ: ФЗ о патентных поверенных от 30.12.2008 г., ФЗ от 23.11.2011 г. о внесении изменений в ФЗ в связи с созданием суда по интеллектуальным правам.

Указы Президента РФ: от 24.05.2011 г. «О федеральной службе по интеллектуальной собственности» (Роспатент). Служба выделена из состава Министерства образования, от Министерства юстиции ей передана часть полномочий.

Постановления Правительства РФ: от 10.12.2008 г. «Положения о патентных и иных пошлинах».

Ведомственные нормативные акты. Административные регламенты, которые принимались министерством образования.

 

/ч. 4 ст. 15 Конституции РФ/.

 

Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права

Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

.

 

Важнейшие международные правовые акты по вопросам ПП:

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. В 1965 г. СССР присоединился к ней.

Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19.06.1970 г. В 1978 г. СССР присоединился к договору.

Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. Подписана бывшими участниками СССР (10 бывших союзных республик). В 1995 г. Россия ратифицировала конвенцию. Конвенция предусматривает создание Евразийского патентного ведомства, которое выдает патенты, предоставляющие приоритет объекту на территории всех стран-участниц конвенции.

Соглашение ТРИПС (о торговых аспектах интеллектуальной собственности) действует с 01.01.1995 г.

 

Лекция от 28.02.2012

ТЕМА: ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

 

Все объекты ПП делятся на 2 группы:

.

.

, а секретные полезные модели и промышленные образцы не охраняются.

 

Объектами ПП не могут быть те, которые:

— не отвечают общественным интересам и не отвечают принципам гуманности и морали

1349 ГК РФ

4. Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ

 

/п. 1 ст. 1350 ГК РФ/.

Особенности изобретения:

— решение практической задачи (всегда должен быть ответ: как сделать, каким способом)

— решение должно быть осуществимым

:

— новизна

— изобретательский уровень

— промышленная применимость

 

 

НОВИЗНА – неизвестность технического решения из имеющегося уровня техники. Уровень техники – объективно существующая и объективно доступная информация. Служебная, секретная информация во внимание не принимается.

Законодатель, устанавливает временные и территориальные границы определения новизны.

Временные границы определения новизны

Дата приоритета – дата подача заявки о выдаче патента в Роспатент.

была подана в течение 12 месяцев после подачи первой заявки (в регистрирующий орган государства-участника Парижской конвенции) и лицо должно заявить, что оно желает воспользоваться конвенционным приоритетом. Срок в 12 месяцев можно продлить на 2 месяца.

 

Автор изобретения может осуществить действия по проверке целесообразности получения патента и в связи с этим разгласить сведения об изобретении, начать использование изобретения в промышленном производстве = > гражданским законодательством предусматривается льгота по новизне: если сведения о изобретении стали общедоступными и они оглашены по инициативе автора-заявителя или с их согласия, то оглашение сведений об изобретении не влияет на новизну изобретения. Главное, чтобы в течение 6ти месяцев после того, как сведения об изобретении стали общедоступными, лицо обратилось с заявкой о выдаче патента.

 

Территориальные границы определения новизны

Территориальные границы показывают, на какой территории необходимо устанавливать наличие/отсутствие аналогичного изобретения.

Виды:

— местная

— относительная мировая новизна (новизна определяется в той области техники, к которой относится изобретение)

— абсолютная мировая новизна (во внимание принимается любая информация во всех областях и сферах техники).

Для получения патента на изобретение в РФ необходимо, чтобы оно обладало абсолютной мировой новизной.

 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

 

Если решение не очевидно из имеющегося уровня техники. Неочевидным такое решение должно быть для специалиста (лицо которое обладает средними знаниями в этой области). Изобретательский уровень определяется на дату приоритета.

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

 

, здравоохранении, иных сферах.

Раньше учитывался такой критерий как эффективность изобретения, теперь – нет.

 

ВИДЫ (объекты) ИЗОБРЕТЕНИЙ

 

.

(для получения патента необходимо ответить на вопрос: как это устроено) бывают двух видов:

— конструкция

— изделие

 

(нужно ответить на вопрос: из чего состоит. Патент получают вещества, которые состоят из неизвестных ингредиентов, или вещества, полученные из известных ингредиентов но в неизвестном их сочетании/):

— химические соединения, смеси, составы, продукты ядерного превращения

 

.

Изделие, полученное в результате запатентованного изобретения-способа, является объектом правовой охраны.

 

Законодатель выделяет 2 группы объектов, которые не относятся к изобретениям:

— по сути не изобретения (открытия, математические методы, научные теории, программы для ЭВМ)

— можно охранять с помощью ПП, но законодатель считает их особыми объектами, которые должны охраняться специфическим образом:

Селекционные достижения.

Топологии интегральной микросхемы.

 

Если заявка подана в один день несколькими лицами, то им предоставляется право в течение 12 месяцев договориться о том, кто из них будет правообладателем. Если не договорились, то один их лиц – правообладатель, второе лицо – получает личные неимущественные права.

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

 

Необходимо подать заявку на выдачу патента в Роспатент. Заявка подается автором либо правопреемником автора, работодателем или правопреемником правообладателем. Подача заявки в Роспатент означает подачу пакета документов. К таким документам относятся:

, в котором указывается автор, и указывается лицо на имя которого испрашивается патент. Подписывается заявителем, в 3х экземплярах, заявление на русском языке. Заявка может быть подана непосредственно заявителем, а также через патентного поверенного или через представителя.

, которое (описание) имеет следующую структуру:

Название изобретения.

Область техники, к которой относится изобретение.

Уровень техники: указываются сведения об известных заявителю аналогах. Указывается прототип – наиболее близкое изобретение к патентуемому изобретению.

Сущность изобретения: поставленная задача и полученный результат.

Формы чертежей и схем.

Сведения, которые подтверждают возможность осуществления изобретения.

Главное значение: определяет объем правовой охраны изобретения.

Требование к формуле: должна быть полностью основана на описании (представляет собой логическое определение).

Состоит из двух частей: ограничительная и отличительная.

Ограничительная часть – указываются название изобретения и существенные признаки, которые в принципе известны.

Отличительная часть – указываются существенные признаки, по которым изобретение отличается от известных аналогов (новизна).

 

Формула изобретения может не делиться на 2 части, если патентуется изобретение, которое не имеет аналогов, изобретение представляет собой индивидуальное химическое соединение (вещество), штаммы микроорганизма, культуры клеток растений или животных.

 

Лекция от 01.03.2012

 

– содержит описание одного изобретения с указанием всех существенных признаков, которые не конкретизируются в частных случаях применения.

– 1) составляется на одно изобретение, но при этом существенные признаки изобретения уточняются для различных частных случаев, 2) когда заявка подается на группу изобретений.

 

Любая заявка должна отвечать принципу единства изобретения, по общему правилу заявка подается для выдачи патента на одно изобретения, допускается подавать одну заявку для выдачи нескольких патентов, в случае, если группа изобретений связаны единым изобретательским замыслом (если патентуется одновременно продукт и способ).

 

Выделяют три значения формулы изобретения:

— определяет объем правовой охраны изобретения (прямо указано в ГК РФ),

— ФИ позволяет определить применимость изобретения (если в формуле присутствуют все признаки, значит изобретение можно будет использовать в промышленности),

, если в ФИ не отражено его предложение, то его действия являются только технической помощью).

 

(эта часть заявки факультативная): дополнительная информация для уяснения сути изобретения.

 

: кратное изложение сути изобретения: название изобретения, область техники, та задача, которая решается, тот технический результат, которые предполагается достичь.

.

 

В истории развития ПП были известны в разные периоды времени следующие виды проверок заявки:

— явочная проверка (порядок) заявки: экспертиза по существу не проводится. Достоинство: быстрый срок рассмотрения заявки.

— проверочный порядок заявки: сразу после подачи заявка автоматически начинают производится формальная экспертиза и экспертиза по существу. Недостаток: очень длительный срок. Принцип отложенной экспертизы (действует в РФ в соответствии с ГК РФ) – один из вариантов проверочного порядка заявки. Особенности:

После подачи заявки экспертиза по существу автоматически не проводится, для этого необходимо дополнительное ходатайство заинтересованного лица. В связи с этим выделяют три этапа проверки поданной заявки:

— проведение формальной экспертизы

— проведение экспертизы по существу

— регистрация изобретения и выдача патента

 

, в рамках которой проверяется полнота поданной заявки, правильность оформления заявки, правильность уплаты патентной пошлины. Если чего-то недостает, то направляется уведомление заявителю о необходимости корректировки поданного пакета документов. Если на данное уведомление заявитель не отреагирует, то заявка считается отозванной.

Если все документа оформлены надлежащим образом, принимается положительное решение по результатам формальной экспертизе, и после этого осуществляется публикация заявки в официальном бюллетене (общее правило: не ранее чем через 18 месяцев после подачи заявки в Роспатент, чтобы опубликование было осуществлено раньше, то по истечении 12 месяцев заявитель должен подать ходатайство о преждевременной публикации заявки). Структура публикации заявки определяется административным регламентом. Публикуется имя автора (если он не против) и формула изобретения (изобретение становится общедоступным).

Значение публикации заявки:

— необходима для информирования общества о новом техническом решении,

— заявка позволяет официально установить дату приоритета.

— возможность проведения независимой экспертизы (любой специалист может исследовать).

Правовые последствия публикации заявки:

— с даты публикации заявки заявитель и заинтересованные лица могут подать ходатайство о проведении экспертизы по существу.

— сведения о изобретении становятся общедоступными и любое лицо может ознакомиться с заявкой на изобретение.

компенсацию (определяется соглашением сторон или судом). Минус указанного способа защиты: Сложно установить лиц, которые использовали указанное техническое решение (изобретение).

Если заявка будет отозвана или патент не будет полученным, то временная охрана будет считаться не предоставленной.

 

экспертиза по существу

В течение 3ех лет с момента подачи заявки заявителем или заинтересованными лицами может быть подано ходатайство о проведении экспертизы по существу. При подаче такого ходатайства должна быть уплачена патентная пошлина.

При проведении экспертизы по существу определяется приоритет изобретения и определяются все признаки патентоспособности произведения (новизна, уровень техники, промышленная применимость). Для проверки новизны и уровня техники производится информационный поиск. Если в результате проведения экспертизы будет установлено, что техническое решение соответствует установленным признакам патентоспособности, то принимается решение о выдаче патента. Если нет – решение об отказе в выдаче патента. Соответствующее решение заявитель может оспорить в административном порядке – в палате по патентным спорам. Потом – в суд.

 

, указывается дата приоритета, срок действия патента и формула изобретения.

 

на изобретение.

 

ПАТЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Признается недействительным (в зависимости от основания признании патента недействительным):

— судом

— Роспатентом – палатой по патентным спорам (решение о признании патента недействительным/об отказе может быть оспорено в суде)

 

Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

настоящего Кодекса;

лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

в палату по патентным спорам.

.

статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

).

 

Досрочное прекращение патента происходит в следующих случаях:

,

не уплатил пошлину для поддержания патента в силе.

 

Патент выдается сроком на 20 лет – общий срок.

 

На определенные объекты изобретений действие патента может быть продлено. Лекарственный препараты, пестициды. Право на продление возникает в том случае, если изготовление (создание) изобретения требует разрешения (лицензии) и заявление на выдачу лицензии подано через 5 лет после подачи заявки на выдачу патента. => срок патента может быть продлен с 20 лет до 25 лет. После чего изобретение переходит в общественное достояние.

 

Кока-кола. Как Изобретение не зарегистрировано, хотя фактически является изобретением. Защищается как ноу-хау (секрет производства).

 

Лекция от 06.03.2012

 

Вопрос: Оформление прав на секретные изобретения

 

Изобретение считается секретным, если оно содержит сведения, относящиеся к военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, если разглашение таких сведение может нанести ущерб безопасности страны.

Применяется законодательство о государственной тайне.

Выделяется три степени секретности:

.

2 степень: совершенно секретно – может нанести ущерб министерствам и отраслям экономики.

3 степень: особо важно – может нанести ущерб РФ в целом.

 

служба по интеллектуальный собственности либо уполномоченный орган:

— мин обороны,

— МВД,

— министерство здравоохранения,

— ФСБ,

— министерство промышленности,

».

 

Подача заявки осуществляется по общему правилу. Если по результатам формальной экспертизы заявки принято положительное решение, то заявка не публикуется. После проведения экспертизы по существу, которая производится только по заявлению заявителя (заинтересованное лицо не может подать ходатайство), принимается решение о выдаче патента и регистрации изобретения (осуществляет либо Роспатент либо уполномоченный орган). Информация о выдаче патента на секретное изобретение не публикуется.

 

ТЕМА: ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ (малое изобретение)

 

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству /п. 1 ст. 13 51 ГК РФ/.

:

— новизна – определяется на момент приоритета ПМ. Дата приоритета – дата подачи заявки в Роспатент. Либо дата подачи заявки в патентное ведомство государства-участника Парижской конвенции. Новизна признается, если совокупность существенных признаков не известна из уровня техники. В отличие от изобретения, у ПМ необходимо установить относительную мировую новизну, т.е. все сведения, которые к дате приоритета стали общедоступными, если такие сведения касаются средств того же назначения, что и ПМ. В уровень техники включаются об использовании подобных средств в РФ (если используется за пределами за пределами РФ, то это не учитывается).

— промышленная применимость – означает возможность использования ПМ в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве и т.д. (как и в изобретении)

 

Для получения патента на ПМ в Роспатент подается заявка, которая должна отвечать принципу единства полезной модели: одна заявка – одна ПМ / или одна заявка – группа полезных моделей, если они объединены единым творческим замыслом.

Перечень документов тот же.

После регистрации поданной заявки, в Роспатенте производится экспертиза заявки. Для полезной модели установлен явочный порядок проведения экспертизы: по заявке проводится только одна экспертиза, в ходе которой проверяется полнота и правильность составления документов, проверяется, соблюден ли принцип единства ПМ, проверяется, относится ли заявленное решение к полезной модели (устройство ли, не относится ли к внешнему виду изделия и топологии интегральной микросхемы). Если положительное решение, то на ПМ выдается патент и регистрируется в государственном реестре полезных моделей.

 

.

Если во время проведения экспертизы будет установлено, что решение содержит секретную информацию, то заявка засекречивается и заявителю направляется уведомление о том, что ему необходимо либо отозвать заявку (т.к. на секретные ПМ патент не выдается), либо преобразовать заявку на секретное изобретение (если это возможно).

 

ВОПРОС: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПО — художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид /п. 1 ст. 1352 ГК РФ/.

, он должен отвечать следующим признакам:

).

— оригинальность – если совокупность их существенных признаков обусловлено творческим характером особенностей изделия. Существенные признаки – эстетические и эргономические (для удобства) особенности внешнего вида изделия.

 

ПО – это решение, относящиеся к внешнему виду или форме изделия (отвечает на вопрос: как должно выглядеть изделие)

Промышленные образцы могут быть:

— объемными (внешний вид автомобиля),

— плоскостными (рисунок платка, галстуков, обоев),

— иметь смешанный вариант (художественно-конструкторское решение чайного сервиза).

 

ПО может относиться как к внешнему виду или форме изделия в целом или к какой-то его части.

 

ПО может относиться к внешнему виду или форме одного изделия (чайник) или нескольких изделий (чайный сервиз).

 

(статуя не прокатит).

В качестве ПО не может быть зарегистрировано такое (шляпка болта или гайки, т.к. в них нет эстетического и эргономического особенностей у изделия).

 

Для получения патента на ПО в Роспатент подается заявка, которая представляет собой совокупность следующих документов6

— заявление на выдачу патента (необходимо указать автора и лица, на имя которого патент будет испрашиваться),

— комплект изображений изделий (посредством что угодно: фотографии, чертежи, компьютерная графика).

— описание ПО (как называется, чем отличается от других известных ПО, где применяется).

— перечень существенных признаков ПО.

ткани, образцы материалов, которые будут использоваться при изготовлении изделия).

 

может быть продлено на 10 лет.

 

ГК РФ не признает в качестве ПО решение,

— которое обусловлено исключительно технической функцией изделия (форма гайки)Ю

— объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм),

— из неустойчивых форм жидких, сыпучих и газообразных веществ.

 

Возникают патентные права.

– право авторства (право признаваться автором произведения, он указывается в патенте и в реестре), право на имя (Сергеев относит, однако ГК РФ не содержит это право).

.

 

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

.

).

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца — все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

автором этого результата интеллектуальной деятельности.

 

.

 

Лекция от 13.03.2012

 

Тема: иные интеллектуальные права на И, ПМ, ПО

– представляют собой ограничение исключительного права.

ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ

запатентованным изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.

Предпосылки возникновения указанного права:

должно существовать И, ПМ, ПО, которые созданы самостоятельно, независимо от запатентованных (параллельное техническое решение), являются аналогичными.

лицо начинает использовать либо осуществляет приготовление к использованию аналогичного И, ПМ, ПО до дня подачи заявки на выдачу патента на аналогичные И. ПМ, ПО.

 

Право преждепользования сохраняется при том условии, что аналогичное запатентованному И, ПМ, ПО используется в определенном объеме. Ответственность за увеличение объема.

, его можно передать только вместе с предприятием, на котором производится или используется этот объект.

 

оборотоспособное

Использование И без согласия и без выплаты вознаграждения правообладателя в любых целях.

Предпосылки:

— должно существовать запатентованное И, ПМ, ПО.

во время не оплачивает патентную пошлину для поддержания патента в силе, в связи с чем досрочно прекращается действие патента

восстанавливает действие патента

— третье лицо в период времени пока патент не действовал, начал использовать И, ПМ, ПО.

И, ПМ, ПО,

 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

 

Изначально появляется у автора И, ПМ, ПО.

Имеет работодатель на служебное И, ПМ, ПО – в силу прямого указания закона

 

Право на ПП может переходить к другим лицам в порядке, предусмотренным законом или передаваться по договору.

Право на ПП переходит к работнику, создавшему служебное И, ПМ, ПО в случае, если в течение 4х месяцев после получения от работника уведомления о создании служебного И, ПО, ПМ работодатель не обратиться с заявлением о получении патента, не передаст право на ПП другому лицу, не сообщит работнику о сохранении И, ПМ, ПО в тайне.

 

Право на ПП может перейти в порядке универсального правопреемства.

По договору: договор о передаче права на получение патента напрямую не урегулирован 4ой частью ГК РФ (за исключением требования простой письменной формы указанного договора): необходимо применять общие правила 1ой части ГК РФ о договорах. Можно прописать в договоре НИОКР.

 

 

Обязанность по уплате вознаграждения всегда лежит на работодателе независимо от того, передал ли он патент другому лицу.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА И, ПМ, ПО:

— преждепользование

послепользование

— случаи свободного использования И, ПМ, ПО (6ть случаев, перечень исчерпывающий: 1359 ГК РФ).

По общему правилу свободное использование означает без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. С выплатой вознаграждения: использование при чрезвычайных ситуациях.

 

— использование на основании Постановления Правительства в целях национальной безопасности (только с выплатой вознаграждения).

— выдача принудительной лицензии в 2х случаях:

И, ПМ, ПО, вследствие чего на рынке не хватает соответствующих товаров, работ услуг. срок неиспользования или недостаточного использования: ПМ – 3 года. И, ПО – 4 года.

основного изобретения заключить лицензионный договор.

лицом на условиях простой неисключительной лицензии заключается договор

 

патентообладателя

— обязанность использовать запатентованный объект (есть возможность требования принудительной лицензии)

резидентом или нерезидентом РФ. ПП уплачиваются предварительно: за каждый будущий год.

, от которых был ранее освобожден.

 

могут быть освобождены от уплаты ПП: освобождаются И, ПО физики, которые являются единственным автором И, ПО, если такие лица являются ветеранами ВОВ, ветеранами боевых действий.

Физики, которые являются единственным автором И, ПО если являются инвалидами или являющиеся учащимися государственных учебных учреждений платят 20% от ПП.

 

имеет право на восстановление патента в течение 3х лет с момента окончания срока уплаты ПП.

 

ТЕМА: СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 

Селекция – особый вид человеческой деятельности…, который заключается в изменении растительного или животного организма в определенных целях: повышение продуктивности, урожайности, повышение морозостойкости и т.п.

 

СД получают правовую охрану с начала 20 века.

2 точки зрения, каким образом СД должны охраняться:

— СД – особое изобретение

— СД – особый объект, необходимо использовать иные механизмы правовой охраны.

Первый закон, предоставивший правовую охрану СД: Закон США «О патентах на растения» 1930 г.

 

Сформировались три системы правовой охраны СД:

— охрана при помощи патентного права (Италия)

— охрана и патентным правом, и специальным законодательством (США)

века в большинстве стран)

 

Правовая охрана СД в России:

.

По ГК РФ: гл 73 ГК РФ: особый объект правовой охраны.

 

В ГК РФ нет понятия СД.

По старому законодательству: СД — сорта растений и породы животных.

По ГК РФ: сорта растений и породы животных — объекты интеллектуальных прав на СД

 

Ст. 1412 ГК РФ – раскрывается понятие «сорта растений и породы животных».

СД –

— это биологические объекты,

— это материальные объекты (они не могут существовать в нематериальной/идеальной форме).

— они самовоспроизводятся

— они самоуничтожаются (изживают себя): могут терять свои свойства по истечении определенного времени

 

СД:

– СД признается новым, если до даты подачи заявки на выдачу патента на СД семена растений, либо племенной материал (эмбрионы) селекционером, правопреемником, либо с их согласия третьими лицами не продавались, не передавались другим лицам в целях их использования не ранее чем за:

1 год – по общему правилу, если передача осуществлялась на территории РФ, то она могла осуществляться за год.

4 года – за пределами территории РФ.

6 лет – в отношении сортов винограда, древесных культур и лесных пород.

– если оно явным образом отличается от любого другого общеизвестного СД. Общеизвестность определяется по данным в официальных публикациях (с подробным описанием), каталогах и др.

– все экземпляры нового сорта растений или породы животных имеют одинаковые существенные признаки.

существенных признаков по наследству, т.е. существенные признаки СД не теряются при размножении объектов СД.

 

Лекция от 15.03.2012

Особенности оформления прав на СД

Регистрационный принцип охраны СД. С момента регистрации селекционного достижения, оно получает правовую охрану. Право подтверждает патент. Для его получения лицо, имеющее право на получение патента подает заявку в федеральный исполнительный орган … (Министерство сельского хозяйства: ФГУП «Государственная комиссия по использованию и охране селекционных достижений»).

Заявителем может быть:

— селекционер – физическое лицо, творческим трудом которого выявлено, выделено, создано СД.

— правопреемники селекционера.

— работодатель в отношении служебного СД.

 

Подача заявки означает подачу пакета документов, который состоит из:

— заявление

— анкета селекционного достижения: указывается род, вид растения/животного, его наименование и описание)

— документ об оплате патентной пошлины.

Действует специальное Постановление Правительства, устанавливающее патентные пошлины для патента на СД

 

После получения заявки госкомиссия регистрирует заявку и проводит предварительную формальную экспертизу, в рамках которой

.

— определяется приоритет СД

Приоритет СД устанавливается на дату подачи заявки. Если окажется, что 2 заявителя подают заявку на идентичные СД, тогда считается, что заявка, которая отправлена раньше (особенность!!!). Если отправка была одновременной. То приоритет будет у заявки, которая была раньше зарегистрирована. (особенность!!!) определить приоритет можно по договоренности между заявителями.

В отношении СД может быть установлен приоритет по дате первой заявки в государстве, с которым в РФ есть договор об охране СД. Заявитель должен в течение 6ти месяцев обратиться в госкомиссию после подачи первой заявки.

 

Заявителю сообщают о том, что заявка принята. Сведения о принятии заявки на рассмотрение публикуются в официальном бюллетене.

 

2 этап: экспертиза на новизну.

публикации Сведений о принятии заявки на рассмотрение заинтересованные лица могут подать ходатайство о проведении экспертизы на новизну.

 

Если новизна не подтвердится, о на этом этапе принимается решение об отказе в выдаче патента.

 

.

 

– можно производить по документов

 

Для установления однородности и стабильности проводится испытания, в связи с чем заявитель представляет в госкомиссию семена или племенные материалы.

 

Примерный срок испытаний: 2 года

 

Если в результате проведения испытаний установлены признаки и госкомиссия согласна с наименованием сорта растения и породы животных, то принимается решение о выдаче патента на СД, регистрации СД.

 

Зарегистрированные СД сносятся в государственный реестр охраняемых селекционных достижений и выдается патент. По общему правилу на СД патент действует 30 лет, для винограда, лесных пород декоративных растений – 35 лет.

Особенность: патент действуют с момента государственной регистрации СД.

 

С момента подачи заявления до выдачи патента заявителю предоставляется временная правовая охрана: если 3и лица используют СД, то после получения патента они д.б. возместить… заявитель органичен в своих правах по распоряжению семенами и племенным материалом.

Заявитель может продавать, передавать сорта растений / породы животных:

— если связано с научными исследованиями

— если такая передача связана с отчуждением права на получение патента

— отчуждение связано с тем, что 3им лицам поручается создать запасы данных сортов растений / пород животных.

 

наступает.

 

СД.

 

Автор имеет право на наименование СД: он может предложить наименование СД, может требовать регистрации данного СД, может требовать, чтобы сорт/порода использовались именно под данным наименованием. Если название СД придумано заявителем, то автор должен дать согласие.

 

Название СД должно идентифицировать СД, не должно быть тождественным наименованию уже существующего СД, не должно вводить в заблуждение относительно свойств и происхождения СД и личности автора.

 

Название СД не должно противоречить требованиям нравственности и морали. Должно быть кратким и не должна состоять исключительно из цифр.

 

должен на протяжении всего срока действия патента поддерживать существование сорта растений /породы животных. Если не исполняет эту обязанность, то

 

Государственный реестр СД, допущенных к использованию. Для того, чтобы быть зарегистрированным в этом реестре, СД должно пройти ещё одно испытание на допустимость к использованию. Для этого СД должно пройти ещё одну экспертизу. В такой реестр могут попасть СД, которые не зарегистрированы в первом реестре.

 

ТЕМА: права на средства индивидуализации

ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Вопрос: понятие, виды, функции ТЗ

 

ТЗ – обозначение, служащее для индивидуализации товаров ЮЛ и ИП.

Наряду с термином ТЗ, используется знак обслуживания – обозначение, которое индивидуализирует работы и услуги ЮЛ и ИП.

 

3 функции ТЗ:

— информационная – ТЗ как условное обозначение информирует потребителей о качестве товара.

— идентификационная – ТЗ отграничивает товары ЮЛ/ИП от однородных товаров других ЮЛ/ИП.

— рекламная – ТЗ способствует продвижению товара на рынке.

 

ТЗ классифицируются по различным основаниям => выделяют виды ТЗ:

— по форме выражения (по ГК РФ):

словесные – ТЗ представляет собой определенное слово произвольное или существующее, либо сочетание слов. (можно зарегистрировать особенность написания и цвет букв)

изобразительные – графические рисунки, изображение животных, строений… (плоскостное)

объемные – трехмерное обозначение (форма бутылки кока-колы зарегистрирована в качестве ТЗ)

комбинированные – сочетание признаков их предыдущих видов ТЗ.

Классификация необходима для определения новизны и различимости ТЗ

 

Могут быть иные формы выражения ТЗ, которые признаны в других странах, в РФ тоже могут регистрироваться

— звуковые ТЗ

— световые ТЗ

— запах (запах свежескошенной травы – товарный знак мяча для тенниса)

 

По субъектом составу:

— индивидуальные

— коллективные – ТЗ зарегистрирован за объединением предприятий. Всегда индивидуализирует товары, которые производят лица, входящие в объединение и товар должен обладать едиными качественными характеристиками. Особенность использовать: ТЗ могут использовать лицами, которые входят в объединение ЮЛ, которые могут его использовать наряду со своим индивидуальным ТЗ. Исключительное право на КТЗ не может быть передан другим лицам не по лицензионному договору ни по договору об отчуждении исключительного права на ТЗ.

 

— обычный

— общеизвестный – ТЗ интенсивно использовался (определяется распространенностью на территории, время использования), широкая известность в РФ среди соответствующих потребителей (по методике опроса потребителей), товар, которым обозначается ТЗ, ассоциируется с конкретным товаром.

Может быть как зарегистрированный ТЗ, международный ТЗ (в соответствии с мадридским соглашением), который не охраняется в РФ.

Общеизвестным ТЗ признается по решению Роспатента. Он вносится в перечень общеизвестных ТЗ. На ОТЗ устанавливается исключительное право, которое является бессрочным.

ЛУКОЙЛ

Газпром

Би-лайн

Вимм-Билль-Данн

Исключительное право распространяется не только на однородные товары, которые выпускает заявитель, то и на иные не однородные товары, если будет доказано, что данный товарный знак у потребителей вызывает ассоциацию с конкретным правообладателем, и использование товарного знака ущемляет права правообладателя.

 

Международный ТЗ – охраняются в РФ на основании мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891.

 

 

 

 

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *